Наследование осуществляется по. Как осуществляется наследование в российской федерации. Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Наследство на квартиру

Наследование осуществляется по. Как осуществляется наследование в российской федерации. Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Под наследованием понимают процесс перехода имущества, прав и обязанностей, человека, которые принадлежали ему при жизни — к другим лицам. В наследственном праве умершего человека следует называть наследодателем («дает наследство»), а лица, к которым оно переходит — наследниками.

Обычно наследниками выступают ближайшие родственники покойного гражданина, но кроме этого, наследниками могут быть и лица, не имеющих родственных связей с наследодателем, а также различные организации, муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, и даже само государство. Лицо, которое получит наследство, будет определено по основанию приобретения этого наследства.

Закон устанавливает два таких основания:

Наследование по закону означает, что претендующие на имущество лица должны входить в состав родственников. Законодательство четко определяет список родственников, деля при этом их на 7 очередей. Из этого следует, что родственники, относящиеся к первой очереди имеют право относительно других родственных очередей получить имущество посредством наследования.

Наследование по завещанию представляет собой переход имущества конкретному лицу, указанному в волеизъявительном акте — т.е. в завещании. Но и этот вид наследования имеет свои особенности.

Право на наследство

Наследством принято называть все то имущество (движимое и недвижимое), денежные средства, а также некоторые права и обязанности умершего человека, которые были его собственностью при жизни:

  • право частной собственности;
  • залоговое право — т.е. право кредитора на имущество, которое должник предоставляет ему в обеспечение долга;
  • право требования;
  • права на результаты интеллектуальной деятельности.

В наследство не входят права и обязанности, которые были связаны с личностью умершего наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда).

Наследование начинается с момента смерти гражданина. Именно время является моментом, с которого происходит «отсчет» открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ). На данном этапе определяется состав имущества у покойного, поиск и установление факта написания завещания, а если его нет — состав родственников, которые имеют право претендовать на имеющееся имущество.

Если завещание не было написано — лица будут наследовать по закону. Закон определяет семь очередей наследников. Бывают и такие случаи, когда наследники умирают в один момент или до открытия наследства. В таких ситуациях, наследование будет осуществляться по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

Наследовать имущество, независимо по закону или по основанию, имеют лица (ст. 1116 ГК РФ):

  • живые на момент открытия наследства;
  • зачатые в то время, когда наследодатель был еще жив и которые родились живыми после его смерти;
  • юридические лица, которые осуществляют свою деятельность на момент смерти наследодателя;
  • муниципальные образования, субъекты РФ, государство.

Завещание должно быть оформлено в письменном виде и заверяться у нотариуса. В противном случае, такой документ не будет нести в себе юридической силы.

Но существует такое понятие как «обязательная доля». Данный термин обозначает что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, супруг(а), родители имеют право наследовать не менее половины доли имущества, независимо от содержания в завещании (ст. 1149 ГК РФ).

Наследование по закону

Наследование по закону встречается намного чаще относительно наследования по завещанию. Это связано, прежде всего, с тем, что при жизни люди не успевают оформить свое завещание, или оформляют его недолжным образом.

В Гражданском кодексе РФ этому вопросу посвящена глава 63. Прежде всего стоит начать с того, что наследование по закону — это вид наследования отличительная особенность которого заключается в лицах-наследниках. Ими выступают исключительно те граждане, которые являются родственниками по отношению к умершему человеку.

Следует отметить, что если в одну очередь наследников входит несколько человек, то все имущество делится между ними в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ).

Любое лицо, входящее в эту очередь, имеет право выразить отказ в получении своей доли и отдать ее другому наследнику (ст. 1158 ГК РФ).

Но бывают такие случаи, когда наследство некому принять. Это может произойти по таким причинам как:

  • отсутствие родственников-наследников;
  • отказ наследников от предлагаемого наследства;
  • в завещании указано не все имеющееся у наследодателя имущество;
  • недостойные наследники.

Наследство, которое некому принять следует называть выморочным. Об этом говорится в статье 1151 ГК РФ. Имущество, которое не имеет наследников, как правило, передается в собственность городского или сельского поселения.

Само признание наследства выморочным может произойти только по истечению шести месяцев с момента смерти наследодателя.

Если наследник имеет неопровержимые доказательства, почему срок вступления в наследство был им пропущен, то он имеет восстановить этот срок.

Пример

Источник: http://kvartirniy-expert.ru/nasledovanie/

Оспаривается ли завещание

Наследование осуществляется по. Как осуществляется наследование в российской федерации. Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Составление завещания – важная процедура. От правильности его оформления напрямую зависит исполнение воли умершего. Если документ не соответствует требованиям оформления или составлено вопреки требованиям закона, он может быть оспорен и признан недействительным.

Имеет ли силу завещание, не заверенное нотариусом?

Завещание относится к категории документов, которые обязательно нотариально заверяются. Это означает, что документ, не заверенный нотариусом, силы не имеет.

Исключение составляют лишь случаи, когда завещатель находится в эпицентре чрезвычайной ситуации, и существует реальная угроза его жизни. Понятно, что нотариуса в таком случае найти невозможно, и на это нет времени.

Именно поэтому бумагу можно составить в простой письменной форме. Во всех остальных случаях заверение обязательно.Если нотариуса поблизости нет и его присутствие невозможно, заверить завещание нужно у уполномоченного на это лица.

Например, в тюрьме это право есть у начальника учреждения.

Можно ли переписать завещание на другого человека?

Завещатель при жизни вправе составлять и изменять свое волеизъявление столько раз, сколько пожелает. Закон не ограничивает завещателя по количеству раз составления этого документа. Юридическую силу будет иметь бумага, составленная последней. При составлении нового варианта завещания составитель вправе:

  • не оповещать никого об этом;
  • изменить состав наследников или вовсе лишить наследства любых лиц;
  • переписать имущество на другого человека и т.д.

При этом у завещателя есть два варианта действий:

  1. Составление нового документа, автоматически отменяющего действие старого;
  2. Обращение к нотариусу с заявлением об аннулировании завещания.

Отсюда следует, что переписать имущество на другого наследника – законное право завещателя, которое он может реализовать в любой момент жизни.

Как оспаривается завещание

Волеизъявление наследодателя может быть оспорено в установленном законом порядке. Причем закон ограничивает круг лиц, владеющих правом на оспаривание:

  • наследники первой очереди, если они считают, что последняя воля умершего нарушает их законные права;
  • претенденты на обязательную долю в наследстве, если их интересы не учтены в тексте документа.

Любые вопросы, связанные с оспариванием завещания, решаются исключительно судом.

Нотариус не рассматривает спорные ситуации и при их возникновении ждет решения суда, на основании которого выдает свидетельства о праве на наследство.

Существует много поводов, согласно которым заинтересованные лица могут оспаривать волеизъявление умершего родственника:

  • недееспособность составителя. Если выяснится, что завещатель в момент составления и подписания документа был недееспособен, он будет признан недействительным. Для того, чтобы этого избежать, лучше обеспечить наличие медицинского заключения на день составления завещания о полной дееспособности завещателя. При составлении документа лицом преклонного возраста старше 70 лет эта справка обязательна;
  • несоблюдение формы. Если волеизъявление не составлено в письменной форме или не заверено нотариусом, не подписано завещателем – оно не признается действительным;
  • противоречивость содержания. Если завещатель дает неоднозначные указания в тексте документа. Например, завещает все имущество одному лицу, при этом автомобиль, входящий в общую наследственную массу, – другому;
  • составление документа под угрозами, обманом, насилием. Если будет доказано, что завещатель был подвержен воздействию со стороны заинтересованных лиц при составлении бумаги.

У группы лиц есть право оспорить завещательный документ при наличии на то основания.

Может ли завещание быть признано недействительным?

Документально зафиксированное волеизъявление умершего может быть признано недействительным. Однако для этого необходимо наличие хотя бы одной из перечисленных причин.

Кроме того, процедура признания завещания недействительным проходит несколько этапов:

  • наличие причины – основания для признания документа недействительным;
  • обращение заинтересованного лица в суд с иском. Без такого иска самостоятельно суд не начнет рассматривать дело о недействительности конкретного завещания;
  • наличие доказательств. Существующие основания необходимо доказать. В качестве доказательств принимаются документы, аудио и видео материалы, показания свидетелей, медицинские заключения и т.д.

В результате рассмотрения дела суд может признать документ недействительным и отменить его. Тогда процесс наследования будет осуществляться по закону, и наследовать будут близкие родственники завещателя.

Можно ли оспорить завещание на квартиру?

Завещательное распоряжение на квартиру может быть оспорено. Частой причиной оспаривания является нарушение прав наследников обязательной доли.

Если их нет в тексте этого документа, они могут обратиться в суд и отстоять свое право на долю, оспорив его.

Обязательная доля причитается несовершеннолетним, нетрудоспособным лицам, проживающим с ним и находящихся на его иждивении, независимо от наличия родства с завещателем.

Завещание на квартиру может быть оспорено и по любому другому основанию, из предусмотренных законом.

Имеет ли завещание срок давности?

Завещание не ограничено никакими сроками действия или давности. Если после смерти наследодателя осталось составленное им волеизъявление, оно будет действовать неопределенный временной промежуток. Именно поэтому часто вступают в свои права наследники, неосведомленные о наличии зафиксированной последней воли умершего.

Может ли брат оспорить завещание матери?

Оспаривание завещания между близкими родственниками не редкость. Если мать написала завещательное распоряжение на одного ребенка, а второй остается без наследства или значимой его части, возникает желание оспорить документ.

Попытаться это сделать можно лишь при наличии определенных обстоятельств и оснований. Если таковым является лишь тот факт, что мать несправедливо разделила имущество между детьми, то оспаривание не принесет никаких успехов. Завещание – последняя воля умершего, и закон делает максимум возможного для ее реализации.

Однако если права брата каким-то образом ущемлены и он докажет это в суде, то завещание может быть признано недействительным.

Завещание не имеет срока давности, но оно может быть оспорено теми, кто видит в нем нарушение своих законных прав. Для этого необходимо наличие веских оснований. Кроме того, без доказательств суд не примет решение о признании завещания недействительным.

Источник: http://pravonanasledstvo.ru/zaveshhanie/osparivaetsya-li-zaveshhanie.html

Получение наследства без завещания: необходимые документы, порядок процедуры, стоимость и сроки

Наследование осуществляется по. Как осуществляется наследование в российской федерации. Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

В Российской Федерации право наследования гарантировано Конституцией (ст. 35). Правила получения наследства определяются положениями ст.1110 III части Гражданского Кодекса РФ.

Общие правила получения наследства

Наследство, или наследственная масса состоит из движимого и недвижимого имущества, принадлежащего наследодателю на день смерти. Кроме того, в наследство включаются не только имущественные права, но и обязанности умершего. К наследуемым правам относятся:

  • право бессрочного пользования земельным участком;
  • право пользования квартирой по договору социального найма и другие.

К наследуемым обязанностям могут быть отнесены обязательства по кредитам и договорам займа.

Не наследуются обязательства, связанные не с имуществом, а с личностью завещателя — уплата алиментов, возмещение вреда.

В случае отсутствия завещания наследственная масса формируется на основании сведений, полученных от наследников и подтвержденных документами из ЕГРП, ГИБДД, ответами на запрос из банков.

Наследование осуществляется по завещанию и в его отсутствии — по закону. Имущество по завещанию наследуется согласно воле наследодателя. Наследником по завещанию может быть любой человек, не обязательно родственник, или даже юридическое лицо. Завещание считается односторонней сделкой, оно может быть признано недействительным и оспорено в суде.

Кто имеет право на имущество без завещания?

Основанием к наследованию по закону является кровное родство. Не кровные родственники также призываются к наследству. В их числе — усыновленные дети, супруги.

Законодательно установлено восемь очередей наследников в отсутствии завещания:

  1. Супруг, родители и дети наследодателя. Если наследник первой очереди умер до открытия наследства или в одно время с наследодателем, то его доля наследной массы переходит к его потомкам по праву представления.
  2. Право на наследство отца имеет и ребенок, зачатый при его жизни. В таком случае рассмотрение наследного дела откладывается до рождения ребенка. Такой наследник будет иметь свою долю в наследственной массе, даже если его матери по закону будет отказано в праве на наследство.

    Пережившему супругу принадлежит право на половину наследственной массы и на долю в оставшейся части наравне с другими наследниками.

  3. Братья и сестры умершего, бабушка и дедушка и со стороны отца, и со стороны матери. Племянники и племянницы могут вступать в наследство по праву представления.
  4. Братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети умершего).
  5. Прадедушки и прабабушки.
  6. Двоюродные внуки и внучки (дети родных племянников и племянниц наследодателя) и двоюродные дедушки и бабушки (родные братья и сестры бабушек и дедушек умершего).
  7. Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.
  8. Отчим и мачеха, пасынки и падчерицы наследодателя.
  9. Иждивенцы наследодателя, состоящие на его содержании не менее года до его смерти. Иждивенцы вступают в наследство вместе с наследниками призванной к наследованию очереди. Если наследников нет ни на одной очередной ступени, иждивенцы выступают в качестве представителей восьмой очереди.

Наследники последующей очереди призываются к наследованию только в случае отсутствия представителей предыдущей ступени или их отказа от наследства.

Порядок вступления

В наследство по закону вступают двумя способами:

  1. Через обращение к нотариусу. Открыть наследное дело по закону может только государственный нотариус, в чье введенье территориально входит район, где проживал умерший.
  2. Вступив в наследство фактически. Признаками такого вступления будут являться:
    • Закрытие долговых обязательств наследодателя.
    • Несение расходов по содержанию (оплата коммунальных услуг, обслуживание и ремонт имущества).
    • Принятие мер по охране имущества (установка сигнализации и т.п.).

    Подтвердив свои поступки по фактическому вступлению в наследство, можно обращаться к нотариусу за свидетельством о приобретении наследственной массы.

Перечень необходимых документов

Прежде всего у нотариуса нужно написать заявление о согласии принятия наследство. По закону нельзя отказаться от части наследства или принять только какую-то его долю.

Наследственная масса или полностью принимается, или от нее полностью отказываются. Приняв наследство, наследник будет считаться владельцем всего имущества умершего, даже и того, о котором в момент принятия не было известно.

Необходимые документы для принятия наследства:

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность наследника. Если наследник постоянно проживает не на территории России, может быть представлен загранпаспорт обязательно с отметкой о консульском учете страны пребывания.
  • Свидетельство о смерти. Если факт смерти установлен в судебном порядке, то представляется решение суда, вступившее в силу.
  • Документ о месте проживания наследодателя. Таковым может быть: выписка из домовой книги. В этой выписке указываются и наследники, совместно проживавшие с умершим; копии карточек прописки управляющих компаний, обслуживавших квартиру, где жил владелец наследуемого имущества.
  • Документы, доказывающие родство с наследодателем (свидетельства о браке, о разводе, о рождении, о перемене имени и т.д.).
  • Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и бумаги, содержащие оценочную их стоимость.
  • ПТС, акты оценки при наследовании движимого имущества.
  • Учредительные документы и выписки из реестров акционеров компаний, если наследуется коммерческое предприятие или его доля.
  • Банковские договора (при их отсутствии нотариусом будет сделан запрос в банк).

Подача бумаг

  • Нотариусу должны быть представлены оригиналы документов. В присутствии наследников будут сделаны копии документов и заверены подписью нотариуса.
  • Пакет документов можно подать в течение шести месяцев после смерти наследодателя.
  • Наследное дело по закону открывается у строго определенного государственного нотариуса. Выбор нотариальной конторы осуществляется по территориальному и алфавитному признакам (bмеет значение район проживания умершего и буква, на которую начиналась его фамилия).

Нотариальная проверка

После открытия дела о наследстве нотариус обязан подтвердить факты, представленные в документах. Это прежде всего:

  1. Факт смерти.
  2. Права наследников на наследуемое имущество.
  3. Состав имущества. Если у наследников нет документов о каком-либо имуществе, или банковском вкладе, но они твердо знают о его существовании, могут назвать банк, в котором хранились средства наследодателя, нотариус обратится в соответствующее учреждение с запросом.

Нотариальный запрос делается только по указанию наследников на возможное имущество. Сами нотариальные конторы не проводят розыск ни имущества, ни наследников.

Регистрация

Если все необходимые документы в наличии и в порядке, нотариус открывает наследное дело, присваивает ему номер и сообщает его наследникам. По этому номеру в течение полугодового периода можно справляться у нотариуса о ходе дела и о возможных новых открывшихся обстоятельствах.

Сроки

По закону срок вступления в наследство составляет шесть месяцев и начинается с момента смерти наследодателя. Если нет возможности точно установить время смерти и делом занимается суд, оформлением наследства начинают заниматься с момента вступления решения суда о моменте смерти в силу закона.

Если наследник первой очереди написал отказ от наследства, и право перешло к претенденту следующей очереди, ему полагается еще три месяца для вступления в наследство.

Восстановление сроков

Бывают ситуации, когда люди в силу обстоятельств пропускают сроки вступления в наследство. Восстановить пропущенный срок можно на основании ст.1155 ГК РФ.

Для этого нужно представить доказательства того, что установленный период был пропущен по веской причине, или наследник не знал о существовании наследства. Также нужно письменно представить согласие других наследников на новое распределение наследственной массы.

Без такого документа восстановление сроков для опоздавшего претендента будет возможно только в судебном порядке.

Стоимость оформления и налоги

Затраты на оформление наследства зависят от стоимости имущества:

  1. Госпошлина составляет от 0,3 до 0,6% (ст. 333.24 НК РФ). Отдельно оплачиваются услуги нотариуса.
  2. Оценка стоимости имущества проводится специализированными компаниями, которые тоже не бесплатны.
  3. Оплачивается заявление о принятии наследства или отказе от него каждого наследника. Стоимость подачи одного заявления составляет 900-1000 рублей.
  4. Оплачиваются также технические услуги работников нотариальной конторы.

Госпошлина составляет (в % от стоимости наследуемого имущества):

  • 0,3 — для близких родственников (граничена величиной в 100 000 рублей);
  • 0,6 — для других наследников (размер пошлины не может быть более 1000000 рублей).

По уплате пошлины предусмотрены льготы (ст.333.35; ст. 333.38 НК РФ). Ими могут воспользоваться наследники, если они:

  • получают в наследство дом или квартиру, в которой жили вместе с наследодателем и продолжают в ней проживать после его смерти;
  • несовершеннолетние дети, недееспособные лица.

Также не уплачивается пошлина, если:

  • наследодатель погиб при исполнении воинского долга или служебных обязательств, или если смерть наступила из-за ранения в течение года после ранения;
  • смерть наступила вследствие политических репрессий.

Освобождены от уплаты пошлины:

  1. Герои России.
  2. Герои СССР.
  3. Полные кавалеры ордена Славы.
  4. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Пятьдесят процентов пошлины оплачивают инвалиды первой и второй групп.

Не платят пошлину наследники в отношении страховых выплат, если наследодатель был застрахован по месту работы и погиб во время исполнения трудовых обязательств.

Такой же порядок действует и в отношении наследования страховых сумм, положенных по договору страхования, принадлежащего погибшему при несении службы военному.

Свидетельства о наследстве выдаются каждому наследнику и каждое оплачивается.

В целях экономии, если наследников несколько, можно попросить одно свидетельство на всех.

Вступление в наследство — процесс хлопотный и довольно затратный. Вместе с имуществом в наследство можно получить и долги умершего. Поэтому нужно взвесить все факторы, учесть все связанные с оформлением траты, прежде чем принять окончательное решение.

Источник: https://pravorzn.ru/nasledstvennoe-pravo/vstuplenie-posle-smerti-bez-zaveschaniya/

Совместное завещание и наследственный договор. Новые способы поделить имущество

Наследование осуществляется по. Как осуществляется наследование в российской федерации. Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Президент РФ подписал поправки, согласно которым супруги будут вправе оформить совместное завещание, а любые наследодатели смогут заключить наследственный договор. Такая возможность появится с 1 июня 2019 г. Совместное завещание и наследственный договор можно будет оформить у нотариуса. При этом оформление он будет фиксировать на видео, если у сторон не окажется возражений.

С 1 июня 2019 г. вступит в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 217-ФЗ).

Он продолжает реформу наследственного права, расширяя возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

В частности, Закон № 217-ФЗ позволит заключать наследственные договоры и оформлять совместные завещания.

Совместное завещание

В Законе № 217-ФЗ предусмотрено, что завещание смогут составлять супруги, которые состоят в браке (так называемое совместное завещание). Например, у супругов в совместной собственности квартира.

Они могут указать в совместном завещании, что если один из них переживет другого, то переживший супруг получает в наследство квартиру, но после его смерти она перейдет к их сыну.

В этом случае не придется сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, а потом решать вопрос с наследством сыну.

В совместном завещании супруги могут определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:

  • завещать общее имущество супругов, а также имущество каждого из них любым лицам;
  • определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
  • определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
  • включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.

С помощью совместного завещания в любом случае нельзя обойти правила об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками.

Совместное завещание будет заверять нотариус. При этом он обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания супругов, если они не заявили возражение против этого.

Отмена и недействительность совместного завещания

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.

Таким образом обеспечивается действие принципа свободы волеизъявления завещателя.

Если это произошло при жизни супруга, то его необходимо уведомить об отмене совместного завещания либо об оформлении последующего завещания. Такое уведомление направит нотариус.

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным. Причем оспорить его можно как до, так и после смерти одного из супругов. В данном случае применяться будут положения Гражданского кодекса об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.

Также в Законе № 217-ФЗ предусмотрено, что запрещено составлять совместное завещание в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах или в порядке, приравненном к нотариальному. Такие завещания ничтожны.

Наследственный договор

Еще одно новшество: наследодатель может заключить наследственный договор. В этом договоре будет указан круг наследников, а также порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или третьим лицам, которые могут призываться к наследованию.

Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения. Например, по такому договору наследник (в том числе юридическое лицо) может обязаться содержать детей наследодателя. Такой договор может быть особенно удобен при наследовании бизнеса. При этом права и обязанности, предусмотренные наследственным договором, нельзя отчуждать или передавать другим способом.

Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами, которые могут призываться к наследованию. Если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее.

Последствия, предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, относительно которых при заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон.

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство.

В случае отказа стороны наследственного договора от наследства наследственный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, может содержать:

  • порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам;
  • имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц;
  • иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов.

Такой наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака недействительным. При этом он отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов.

Так же, как и при совместном завещании, нельзя обойти положения об обязательной доле в наследстве. Но существует такой нюанс.

Если право на обязательную долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, то обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве.

Наследственный договор тоже удостоверяет нотариус с применением видеосъемки. В случае уклонения одной из сторон от нотариального удостоверения наследственного договора положения ст. 165 Гражданского кодекса не применяются.

После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно.

Отмена и изменение наследственного договора

Изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни его сторон. Сделать это можно по соглашению сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Наследодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от наследственного договора. Для этого нужно уведомить о таком отказе все стороны договора. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному удостоверению.

Нотариус, удостоверивший такое уведомление, обязан в течение трех рабочих дней направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора.

Наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.

В отношении наследственного договора предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение интересов лиц, участвующих в договоре, при сохранении свободы волеизъявления потенциального наследодателя

Другие стороны наследственного договора тоже вправе совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором.

Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, а после открытия наследства — по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным договором.

Принять к сведению

Напомним, что с 1 сентября 2018 г. вступает в силу еще один закон, который является частью реформы наследственного права. Это Федеральный закон от 29.07.

2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации». В нем предусмотрена возможность создать после смерти наследодателя наследственный фонд.

То есть при составлении завещания у нотариуса гражданин может принять решение об учреждении наследственного фонда. В нем должны быть указаны сведения:

  • об учреждении наследственного фонда после смерти гражданина;
  • утверждении устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом;
  • порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда;
  • лицах, назначаемых в состав органов данного фонда, или порядке определения таких лиц.

После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, направит в уполномоченный госорган заявление о регистрации наследственного фонда с указанием имени или наименования лица (лиц), осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа фонда. Предполагается, что учреждение наследственного фонда поможет сохранить бизнес наследодателя и заранее решить, кому доверить управление этим бизнесом после смерти.

Источник: https://www.eg-online.ru/article/377081/

Потенциальные проблемы исполнения совместных завещаний и наследственных договоров

Наследование осуществляется по. Как осуществляется наследование в российской федерации. Можно ли оспорить завещание и кто вправе это сделать

Чуть более месяца назад – 1 июня – начали действовать нормы о таких новых способах распоряжения наследственным имуществом, как совместное завещание и наследственный договор (ст. 1118 Гражданского кодекса).

О перспективах применения данных положений кодекса на основе их анализа портал ГАРАНТ.РУ писал ранее.

Нельзя не отметить, что на подготовку к введению данных институтов в сферу наследственного права был отведен довольно значительный срок – с момента принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г.

№ 217-ФЗ, в соответствии с которым ГК РФ был дополнен соответствующими статьями, и до его вступления в силу прошел почти год. Тем не менее профессиональное сообщество констатирует: вопросов по применению обозначенных нормативных положений по-прежнему очень много. Рассмотрим, каких именно.

Совместные завещания

Поскольку оформление совместного завещания возможно только лицами, состоящими на момент его совершения в браке (п. 4 ст. 1118 ГК РФ), нотариусам, удостоверяющим такие завещания, предстоит вносить в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата (далее – ЕИС) номер и дату актовой записи о регистрации брака завещателей (подп.

«а» п. 4 Требований реестров ЕИС).

Для того чтобы не затягивать процесс удостоверения, представители системы нотариата рекомендуют гражданам, намеревающимся составить совместное завещание, иметь при себе свидетельство о заключении брака, поскольку, как отметила председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Марина Герасимова в ходе организованной конференционным центром «Событие» конференции по семейному и наследственному праву, которая состоялась 12 июля, обработка запросов нотариусов на получение соответствующей информации из единого реестра ЗАГС пока происходит не очень быстро.

Закон предусматривает, что совместное завещание не может быть закрытым, совершенным в форме, приравненной к нотариально удостоверенной, равно как и совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129 ГК РФ соответственно).

Однако подобного прямого запрета на совершение завещательных распоряжений в отношении средств, находящихся на банковских счетах, которые, напомним, могут оформляться в соответствующих банках и приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1128 ГК РФ), не установлено.

В связи с чем нотариусы считают возможным совершение совместных завещательных распоряжений в банках.

Непосредственно при удостоверении совместных завещаний особых проблем, по мнению представителей системы нотариата, возникать не должно. Сложности могут начаться при их исполнении.

Так, с одной стороны, составляющим совместное завещание супругам предоставлены довольно широкие возможности по распоряжению имуществом (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В том числе – совместной собственностью.

Ранее доля умершего супруга в общем имуществе (по общему правилу – половина совместно нажитой собственности) включалась в состав наследства и переходила в установленном порядке к его наследникам (ст.

1150 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2019 года редакции), что фактически означало обязательность выдела этой доли из совместной собственности супругов, хотя потребность в этом, как подчеркивают эксперты, существует далеко не в каждой семье. Теперь в совместном завещании можно предусмотреть иной порядок наследования общего имущества супругов (абз. 2 ст.

1150 ГК РФ в действующей редакции). Например, указать, что оно в полном объеме наследуется пережившим супругом и закрепить порядок наследования после его смерти.

Это позволит не делить имущество на доли, что крайне важно, в частности, когда в совместную собственность входят бизнес-активы, – таким образом совместное завещание может стать полезным механизмом предотвращения так называемого дробления бизнеса. С другой стороны, в совместном завещании может быть просто указано, что все имущество: и совместная собственность, и личное имущество одного супруга наследуется после смерти другого супругу, и в такой ситуации нотариусы видят целый ряд возможных проблем.

МНЕНИЕ

Марина Герасимова, председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты:

«Если супруги установили, что личное имущество одного из них, а также имущество, приобретенное в браке, наследуется после второго супруга, может встать вопрос титула.

Представим ситуацию: один супруг является титульным собственником либо участником ООО, совместным завещанием предусмотрено, что все его имущество: личное и приобретенное в браке – наследуется после смерти другого супруга.

Что в случае смерти первого супруга происходит с титулом? У нас нет никакой формы, никакого документа, который позволил бы на период до смерти второго супруга, после которого все будет наследоваться, ввести этого супруга в реестры, в участники общества как титульного владельца.

Если в отношении совместной собственности еще что-то можно придумать, предусмотрев, например, специальную редакцию свидетельства о собственности, выдаваемого пережившему супругу, то как быть с личным имуществом, как переживший супруг будет пользоваться им до своей смерти, непонятно. Здесь чистый пробел, и с точки зрения практики мы пока не понимаем, как это будет исполняться.

Второй проблемный момент – вопрос обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Законодатель не указал, как ее рассчитывать. Представим: супруг умер, у него есть обязательные наследники, а наследование осуществляется после супруги, которая жива.

Что делать таким наследникам? Полагаю, законодатель должен был указать, что обязательная доля рассчитывается в любом случае, независимо от того, есть ли наследственная масса. В нашем примере наследственной массы нет, она образуется только тогда, когда умрет второй супруг.

Пока не очень понятно, что в такой ситуации делать «.

Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК РФ).

В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права основываться.

Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно, подчеркнула представитель Московской городской нотариальной палаты.

По той же причине непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга.

Сложно исполнимым профессиональное сообщество считает и требование об обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст.

1118 ГК РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как соответствующая информация из ЕИС доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия наследственного дела.

Кроме того, и совершить последующее завещание, и отменить совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после смерти второго супруга (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

В таком случае возникает вопрос о возможном ретроактивном эффекте такого действия для наследников умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права.

Поэтому, по мнению Марины Герасимовой, необходимо четко сформулировать позицию о том, что последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не должно действовать в отношении того имущества, права на которое уже оформлены наследниками умершего супруга.

Таким образом, за прошедший с момента принятия закона, дополнившего ГК РФ положениями о совместных завещаниях, год мнение экспертов об их потенциальной востребованности и эффективности в качестве инструмента оформления наследственных прав не изменилось: совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут.

Наследственные договоры

Наследственные договоры (ст. 1140.1 ГК РФ) могут стать более успешным инструментом по распоряжению наследственным имуществом именно в силу своего договорного характера.

Участвуя в наследственном договоре, наследники заранее знают, каким образом будет наследоваться имущество, и, подписывая его, фактически согласовывают волю наследодателя.

Изменение и расторжение договора возможно только по соглашению сторон или решению суда, что также предполагает непосредственное их участие в процессе внесения в него каких-либо корректировок. Кроме того, наследственный договор может быть заключен под условием (абз. 2 п. 1 указанной статьи).

Хотя по общему правилу к наследственным договорам применяются нормы о завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ), нотариальное сообщество не уверено в том, что имеются в виду абсолютно все законодательные положения.

В частности, не лишним было бы, по их мнению, уточнить, могут ли наследственные договоры по аналогии с завещаниями удостоверяться должностными лицами органов местного самоуправления (порядок такого удостоверения предусмотрен п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст.

37 Основ законодательств РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I).

Также нуждаются в совершенствовании положения о некоторых механизмах защиты прав сторон наследственного договора. Например, установлено, что в случае заключения нескольких договоров в отношении одного и того же имущества с разными лицами, применяется договор с более ранней датой составления (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ).

Однако данное правило о приоритете более раннего договора можно обойти, составив в отношении этого имущества последующее завещание, а потом новый наследственный договор, подчеркнула Марина Герасимова.

В таком случае закон не будет нарушен, ведь наследодатель может распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, даже если в результате лицо, которое может быть призвано к наследованию, лишится прав на это имущество (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ).

В случае одностороннего отказа от наследственного договора наследодатель обязан возместить другим его сторонам убытки, которые были понесены ими в связи с исполнением договора к моменту получения нотариально удостоверенной копии уведомления о таком отказе (абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ).

А вероятность возникновения таких убытков высока, поскольку наследственный договор может предусматривать необходимость исполнения определенных обязанностей его сторонами, которые могут призываться к наследованию за наследодателем, и до открытия наследства (п. 6 ст. 1118 ГК РФ).

По сути, последствия одностороннего отказа наследодателя от наследственного договора и совершения им последующего завещания одинаковы – договорные отношения прекращаются, но требование о возмещении убытков сторонам договора предусмотрено только в первом случае, и это не совсем логично, отмечают представители системы нотариата.

Из всего перечисленного следует однозначный вывод об определенном несовершенстве законодательных норм о наследственных договорах. «С помощью наследственных договоров мы немножко уходим от консервативности завещаний.

Но ни для кого не секрет, что, когда вопросы об их введении обсуждались, ФНП отмечала, что нельзя в таком случае сохранять консервативные элементы завещания: обязательную долю, направленные отказы, поскольку они противоречат сути наследственного договора.

Какой же может быть направленный отказ, если в наследственном договоре указан единственный наследник, а права по нему неотчуждаемы и непередаваемы [п. 4 ст. 1140.1 ГК РФ. – ГАРАНТ.

РУ]? И все же наследственный договор – вполне жизнеспособный инструмент, если продумать и правильно составить его содержание, – уверена Марина Герасимова. – Но нужно дорабатывать некоторые положения. Практика позволит это сделать, и законодатель, насколько я знаю, к этому готов».

***

Как видно, использование обозначенных новых способов распоряжения наследственным имуществом пока связано с определенными рисками.

И все же можно предположить, что выбирая между ними, предпочтение следует отдать наследственному договору, тем более что участвующие в договоре супруги могут предусмотреть в нем порядок распоряжения их личным и совместным имуществом на случай смерти каждого из них (п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ).

Источник: https://www.garant.ru/article/1282860/

Юрист прав
Добавить комментарий